侵犯著作权罪与销售侵权复制品罪的区别探析

一、侵犯著作权罪概述
侵犯著作权罪
侵犯著作权罪,是指违反著作权法律法规,未经著作权人许可,擅自复制、发行、表演、放映、广播、汇编、通过信息网络向公众传播其文字作品、音乐、美术、视听作品等,违法所得数额较大或者有其他严重情节的行为。该罪行主要侧重于直接实施侵犯著作权的行为,旨在保护著作权人的合法权益不受侵害。
二、销售侵权复制品罪概述
销售侵权复制品罪
销售侵权复制品罪,是指违反著作权法律法规,以营利为目的,销售明知是侵犯他人著作权的复制品,违法所得数额巨大的行为。该罪行主要侧重于销售环节,即行为人明知所销售的物品为侵权复制品,仍进行销售并从中获利。
三、侵犯著作权罪与销售侵权复制品罪的区别
(一)犯罪行为侧重点不同
侵犯著作权罪侧重于直接实施侵犯著作权的行为,如复制、发行、表演等。这些行为直接针对著作权人的作品进行,对著作权人的权益造成直接侵害。而销售侵权复制品罪则侧重于销售环节,即行为人并未直接实施侵犯著作权的行为,而是通过销售明知是侵权复制品的物品从中获利。
(二)主观故意内容有别
侵犯著作权罪的行为人通常具有通过侵犯著作权的行为获取非法利益的故意,包括创作、复制等环节的故意。而销售侵权复制品罪的行为人则明知所销售的物品为侵权复制品,仍进行销售并具有营利目的。虽然两者都具有营利目的,但销售侵权复制品罪的行为人不一定具有直接侵犯著作权的故意。
(三)刑罚设置不同
在刑罚设置方面,侵犯著作权罪的法定刑相对较重。根据相关法律规定,违法所得数额较大或者有其他严重情节的,可处三年以下有期徒刑,并处或者单处罚金;违法所得数额巨大或者有其他特别严重情节的,可处三年十年以下有期徒刑,并处罚金。而销售侵权复制品罪的法定刑相对较轻,一般处五年以下有期徒刑,并处或者单处罚金。
四、全文总结
侵犯著作权罪与销售侵权复制品罪在犯罪行为侧重点、主观故意内容以及刑罚设置等方面存在显著差异。为了有效打击著作权侵权行为,保护著作权人的合法权益,司法机关应准确认定两罪的界限,并根据具体情况给予相应的法律制裁。同时,社会各界也应加强著作权保护意识,共同营造尊重知识产权的良好氛围。
- 1、抄袭侵犯了著作权中的哪些权利
- 2、怎样保护自己的创意
- 3、盗版对社会有什么危害
- 4、怎么样才不算侵犯版权
侵犯著作权罪,侵犯著作权罪和销售侵权复制品罪的区别的相关问答
抄袭侵犯了著作权中的哪些权利 (一)
答对侵犯著作权行为的认定 一、认定的法律依据和侵权行为产生的原因 侵权是一种对民事主体享有的为国家法律确认和保护的民事权利的一种不法侵害。行为人实施不法侵害行为的形式多种多样。在侵害一般民事权利时,常表现为造成人身的伤害、对财物的毁损等作为或不作为的行为。而侵害著作权、邻接权的行为则呈现有别于侵害其他民事权利的行为,为著作权法而明确规定。 著作权、邻接权的侵权是指一切违反著作权法侵害著作权人享有的著作人身权、著作财产权,以及著作邻接权的行为。具体说来,凡行为人实施了著作权法第四十五条和第四十六条所规定的行为,侵犯了他人的著作权或邻接权造成财产或非财产损失,都属于对著作权、邻接权的侵权行为。 凡民事权利,均以利益为中心内容,是指法律赋予民事主体的利益或者实施一定行为实现某种利益的可能性。 如物权,即是指权利人直接支配一定的物,并排斥他人干涉的权利[1].债权即是指权利人享有的请求债务人实施特定行为的权利[2].如果民事权利受到侵害,权利人的财产或非财产利益会受到损害,而相当多的侵权人则通常因此非法获取了他人应享有的权益。这种非法获益常常是侵权人实施侵权行为的内在动因。正是受这种非法获利欲望的趋使,不法侵权人实施的侵权行为均直接和不断地指向受国家法律所保护的各种民事权利(或称权利内容)。 著作权和领接权的侵权的这种侵权人的获利性,尤为突出。这也是著作权、邻接权侵权不断的重要原因之一。应当指出的是,一般民事权利的享有、行使和保护,权利主体和其他人并不十分陌生。而著作权、邻接权的权利内容和权利行使,人们包括权利人在内有时都不是十分清楚、明确的。因此,著作权、邻接权的这种获利性和人们对权利内容的缺乏了解,使得对著作权和邻接权的故意和过失侵权相伴而生并持续增长。 既然侵权是针对权利而来,侵权纠纷因故意或过失侵犯著作权和邻接权而产生,对于审判著作权、邻接权的法官来说,应当首先研究著作权、邻接权的内容和范围,深刻、全面和具体的认识所有保护的对象。这对于正确著作权侵权行为的认定大有裨益。 二、著作权的权利内容 与著作权有关的权益,即著作邻接权等权利是基于表演者、录音制作者和广播电视组织进行传播作品而对其表演活动、录音制品和广播电视节目享有的权利。所以,著作邻接权不在著作权的内容范围内。 著作人身权包括发表权、署名权、修改权和保护作品完整权。著作财产权包括复制权、表演权、播放权、展览权、发行权、摄制电影、电视、录像权、改编权、翻译权、注释权、编辑权(汇编权)、出租权、整理权。此外,著作权有关国际公约和一些国家的著作权法律还规定了其他一些著作财产权,这些权利包括:追续权、公共借阅权、角色商品化权、收回权、收取录制和复印设备版税权、接触权、畅销书条款权等等。 著作权法第一条除规定保护著作权外,还明确规定了保护与著作权有关的权益,即著作邻接权。邻接权包括表演者、录音制作者和广播电视组织等对其表演活动、录音制品和广播电视节目等享有的权利。 三、对一般作品侵权行为的认定 由于著作权及著作邻接权内容的丰富复杂,使著作权、邻接权的侵权行为认定也呈现纷繁复杂的局面。认定的基本要领仍然是: 首先掌握著作权人或邻接权人享有权利的种类和范围; 其次掌握其作为权利载体即其作品的表达形式和特点; 再次掌握被控侵权人的作品的表达形式和特点; 第四将两个作品进行比较是否构成相同或相似; 第五是掌握被控侵权人与提出控告的权利人的作品是否接触或可能接触过,实践中有时查明两个对比作品的作者就该作品是否存在或存在过接触关系或者可能性,也可以对认定侵权行为有帮助。 在金正科技电子有限公司诉摩托罗拉(中国)有限公司抄袭其广告作品制作自己产品的广告侵犯著作权一案中,原告指控被告在报刊上登载的广告语和广告画面与被告的广告如出一辙,无论是广告创意还是表现手法,均抄袭了原告的广告。被告辩称其使用的“真金不怕火炼”一语的著作权不属于原告所有,该广告的创意也不属原告首创,且该创意不是著作权法保护的对象。 审理该案的法院经审理认为,原告所作的广告分别属于电视作品和美术作品,受著作权法保护。但将被告的广告与原告的上述作品相比较,两者在火焰的形状、图案、广告语的字体、排列以及所作广告的产品名称及图案等方面都有较大的区别,两者的表达形式差异较大,因此被告的广告作品不构成其作品的的抄袭、剽窃,原告的诉讼请求不予支持。金正科技有限公司不服判决提起上诉,二审法院经审理维持一审判决,驳回上诉。 本案涉及的关键问题是一审原告指控的抄袭剽窃行为能否认定的问题。抄袭,是把别人的作品抄来当作自己的作品的一种侵权行为。抄袭的认定,不以抄来的作品作何用处为其成立的条件,也不以是否完全相同为其成立的条件,其认定成立的条件仅是作品内容的具体表达形式相同。因此,两个作品在具体表达形式上有明显区别的,一般不应认定有抄袭的问题存在,存在的可能是创作上的借鉴、引用、融合的问题,而这些正是创作上允许和客观上必需的。抄袭的实质要件在于作品是否是作者自己独创的,而不是照抄照搬他人的。既是两个作品完全相同,只要是各自独立创作的,就不构成相互抄袭。只有在作品相同,又能证明又不属作者独立创作的(作者间又存在接触关系),才构成抄袭行为。 此外,在抄袭问题上,一般不承认创意或表现手法的抄袭,著作权法保护的是作品内容的表达。根据本案的事实,原告对其广告中所用“真金不怕火炼”的广告语、火焰画面、产品、配音等各自及其相互间的具体表现形式和融合形式,差异较大,均不属照抄照搬,难以认定被告的广高抄袭了原告的广告。法院在认定本案的侵权行为时,运用了侵权行为认定的基本要领,同时按照该案的具体情节,作出了正确的判断。 人民法院自著作权法颁布施行十年以来,受理、审判了三千多件一审著作权、邻接权纠纷案件,其中大多数为侵权案件。在这些涉及各类作品、诸多领域的侵权行为的认定中,人民法院总结了大量的审判实践经验。 在著作权、邻接权侵权行为认定与侵权责任构成上,北京市法院有几起案件的审判十分出色。如米老鼠等卡通形像著作权侵权纠纷、侵犯《虎胆龙威》电影作品著作权纠纷和侵犯《AUTO KATACOG》著作权纠纷等案件,对出版者、发行者、印刷者、销售者等的侵权行为认定和侵权责任追究上,比较早地引入了不法行为人对其所经营标的物权利瑕疵的注意义务,明确认定行为人存在过错的标准和界限,对这一类纠纷的处理树立了正确的审判原则。著作权侵权行为认定涉及到证据的采信和当事人举证责任分担问题。 如侵犯《寻找储平安》、《天外有天——一代棋圣吴清源传》等著作权纠纷等案件,在认定谁实施了侵权行为前,需要对合作作者对合作作品的使用和翻译作品著作权归属问题作出判断。受理案件的一、二审人民法院围绕着对一些法律规定的不同理解,就本案事实认定、证据采信和举证责任分担作出了不同的判断。事实认定和当事人举证责任分担,是正确审判著作权案件的关键环节之一。有些案件处理失误、申诉不断的原因就在于事实认定错误,而错误的根源又在于错误分担了举证责任或采信证据失误。如果事实发生了错误,基于错误事实作出判决,就可能颠倒黑白,对法制的危害极大。看来民事诉讼法规定的两审终审的制度对防止错案发生是有效的,尊重和保障当事人的诉讼权利对保证实体法律正确实施意义重大。 在对侵犯著作权行为认定过程中,常常要对所控告的行为属于民事侵权或被行政处罚的行政违法行为进行区分。当事人往往在知识产权民事诉讼中,提出自己的纠纷应当属行政诉讼,法院不能作为民事诉讼审判。
怎样保护自己的创意 (二)
答创意是一种无形资产。一个好的创意,可能给权利人带来巨大的财富。然而,我国并没有专门的创意保护方面的法律法规。那么,我们可以通过哪些途径保护自己的创意呢? 一、商标注册 如果创意属于某种商品或服务的商标设计,则权利人可以通过申请商标注册来保护自己的创意。我国《商标法》规定,权利人对于依法申请并获得注册的商标享有注册商标的专用权,未经商标注册人的许可,任何人在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的;或者销售侵犯注册商标专用权的商品的;或者伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的;或者未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的;都属于侵权行为。商标权人可以依据《商标法》向人民法院起诉,或者请求工商行政管理部门处理。 二、专利申请 如果一个创意是基于一项技术发明,并且符合我国《专利法》关于申请专利的各项规定,则权利人可以通过申请专利获得保护。根据创意的具体内容,可以申请发明专利、实用新型专利或外观设计专利。发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。 我国《专利法》规定,发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、销售、进口其外观设计专利产品。 但是应当注意,一旦将创意申请专利,不论权利人最后是否获得专利授权,该创意都已为公众所知。此外,专利的保护有一定的期限,不是无限期保护。发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年,均自申请日起计算。 三、版权保护 很多创意往往够不上申请专利的标准,但如果该创意是文学、艺术和科学领域内具有独创性的智力成果,则权利人可以将创意以作品的形式表现出来,通过著作权法寻求保护。我国《著作权法》对作品的保护范围很广,包括(一)文字作品;(二)口述作品;(三)音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品;(四)美术、建筑作品;(五)摄影作品;(六)电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品;(七)工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品;(八)计算机软件;(九)法律、行政法规规定的其他作品。 四、作为商业秘密保护 如果一个创意,既不能申请商标注册,也不能申请专利或形成作品。那么,如果该创意是不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息,则权利人可以将其作为商业秘密获得保护。权利人应当采取合理的保密措施,与获悉该创意的单位或个人签订保密协议,要求其不得泄露或擅自使用该商业秘密。 我国《反不正当竞争法》第十条规定:经营者不得采用下列手段侵犯商业秘密: (一)以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密; (二)披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密; (三)违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求,披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密。 第三人明知或者应知前款所列违法行为,获取、使用或者披露他人的商业秘密,视为侵犯商业秘密。 《合同法》第四十三条规定:当事人在订立合同过程中知悉的商业秘密,无论合同是否成立,不得泄露或者不正当地使用。泄露或者不正当地使用该商业秘密给对方造成损失的,应当承担损害赔偿责任。 因此,当发生商业秘密侵权时,权利人可以依据相应的法律寻求救济。
盗版对社会有什么危害 (三)
答盗版软件的危害可以概括为以下六个方面: 1、侵犯著作权,危害正版软件特别是国产正版软件的开发与发展。我国软件产业属起步晚的幼稚产业,好比刚出土的嫩芽,如不扶持和保护,就可能被盗版行为一脚踩下去。 2、破坏电子出版物市场秩序,危害正版软件市场的发育和发展,损害合法经营,妨碍文化市场的发展和创新。 3、严重影响软件市场的正常管理和税收。盗版软件冲击市场,极大地干扰了正版软件的正常销售,且盗版软件制作商和销售商千方百计逃避管理和税收,会直接造成软件出版、发行方面国家税收的巨额损失。 4、用户得不到合理的售后服务。盗版软件是从非法渠道购来的,用户一旦发现质量或其他方面的问题,只能自认上当,根本得不到正版软件经营单位那样良好的售后服务,出现损失也无法获得补偿。 5、盗版软件质量低劣甚至传播电脑病毒。从当前市场销售的盗版软件看,携带恶性病毒的也时有发现,可以说盗版软件是电脑病毒的重要来源和传播者,盗版软件自我标榜的“绝无病毒”是不可信的。 6、内容不健康的软件,特别是从境外流入的某些盗版软件,对青少年成长和社会风气造成危害。前不久有新闻报道称长沙一用户为儿子买了一套英语学习软件,结果打开一看全部是淫秽内容。 正版软件与盗版软件相比有很大的优势,具体表现在: 1、能保证软件的完整性与安全性。 2、无病毒:在正版软件的生产过程中,一般经过了如下层次的病毒检测:软件研制单位的自测;国家质量技术监督局的注册检测;母盘生产厂的测试;压盘厂的样品测试;光盘销售主管公司的测试。 3、如果对光盘的种类不称心,在限定期限内,可以更换。 4、如果光盘质量有问题,售后服务单位可予更换。 5、对光盘使用方法不清楚,可以获取OEM渠道售后服务公司的技术支持。 6、网上下载更新。
怎么样才不算侵犯版权 (四)
答1、“能出版么 !算侵权么像这中收集别人的作品的要有什么注意的地方没!”:
(1)能出版。
(2)如果你事先征得了原文作者的同意、并按双方协商的办法支付了使用费:不算是侵权;但如果没有事先征得同意、也没有向原作者支付使用费,有可能构成侵权。
但如果你只是单独出版你的评论,不会侵犯对方的著作权。
(3)如果你不出版,只是自己学习、研究、欣赏,不侵权。
2、“我可以在我作品里引用吧 不用去问作者吧 像这样的要注意些什么啊! ”:引用作品,如果注明出处和作者,一般不会构成侵权。但要注意:引用不能太多,如果引用的部分在你作品中所占比例较大,可能会被指侵权。如果在法院认定构成侵权:你应承担停止侵权、赔礼道赔偿原作者损失的责任。
人们很难接受与已学知识和经验相左的信息或观念,因为一个人所学的知识和观念都是经过反复筛选的。协律网关于侵犯著作权罪介绍就到这里,希望能帮你解决当下的烦恼。